Русский

Наши публикации

Актуальная практика и решения ВАС по налогообложению.

издание: «Налоговые известия» № 23
дата публикации: ноябрь 2012
автор: Валерий Ларягин

За последний месяц Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ принял несколько постановлений по делам, связанным с налогообложением, причем по всем этим делам Президиум поддержал позицию налогоплательщиков.

Так, 6 ноября 2012 года Президиум ВАС рассмотрел на своем заседании дело № А46-10030/2011, касающееся исчисления земельного налога ООО.

Если в течение налогового периода налогоплательщиком инициировано изменение вида разрешенного использования участка, повлекшее уменьшение его кадастровой стоимости, это может быть учтено при расчете земельного налога. Так решил Президиум ВАС. Причем, не исключается применение двух значений налоговой базы по земельному налогу в течение одного налогового периода.

В течение налогового периода (в августе) был изменен вид разрешенного использования земельных участков, после чего их кадастровая стоимость снизилась. ООО, рассчитывая земельный налог, учло прежнюю кадастровую стоимость за период с января по июль, а с августа по декабрь применило новые значения.

Налоговый орган с таким подходом не согласился, доначислил земельный налог, пени и штраф. Аргументировал он это тем, что налоговая база по земельному налогу равна кадастровой стоимости участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика, указав, что отсутствие правового регулирования отношений, складывающихся при определении налоговой базы по земельному налогу в случае изменения в течение налогового периода кадастровой стоимости земельных участков, не препятствует налогоплательщику исчислять налог с учетом измененной кадастровой стоимости.

Вынося решение, суд указал, что надлежит принимать во внимание, что правило поведения, заключенное в нормах, которые регулируют данные правоотношения, рассчитано на урегулирование общественных отношений, имеющих наиболее часто встречающиеся в них обстоятельства. Исходя из этого суд делает вывод о то, что: «Очевидно, что в положении пункта 1 статьи 391, пункта 6 статьи 396 Налогового кодекса РФ предусматривает те общественные отношения, при которых налоговая база – кадастровая стоимость объекта обложения земельным налогом, не претерпевает изменений в течение налогового периода. Именно на такие случаи, каких, надо полагать, большинство, рассчитано предписание, содержащееся в них. Именно исходя из того, что налоговым периодом по земельному налогу является календарный год (пункт 1 статьи 393 НК РФ), ясно и указание на 1 января налогового периода как на дату, на которую определяется облагаемая земельным налогом база».

Также суд делает вывод о том, что положениями главы 31 Налогового кодекса РФ не урегулированы правоотношения, связанные с исчислением и уплатой земельного налога в случае, если облагаемая земельным налогом база изменяется, в том числе в том числе вследствие изменения кадастровой стоимости, однако, во всяком случае, запрет на действия, совершенные обществом, ими не установлен, ими не нарушены какие-либо императивные предписания, содержащиеся в главе 31 Налогового кодекса РФ.

Кроме того, в решении арбитражного суда присутствует тезис: «пункт 1 статьи 391, пункт 12 статьи 396 НК РФ не ограничивают право налогоплательщика исчислять и уплачивать земельный налог в течение одного налогового периода исходя из разных по значениям кадастровых стоимостей принадлежащих ему земельных участков».

Апелляция и кассация приняли сторону налогового органа. Коллегия судей, передавая дело на рассмотрение Президиума ВАС, в своем определении также называла позицию налогового органа правомерной.

Однако на заседании президиум принял противоположное решение — в пользу налогоплательщика. Чем мотивировал, пока не известно, поскольку постановление Президиума ВАС еще не опубликовано, равно как и не ясно, касается ли эта позиция президиума только ситуации, в которой кадастровая стоимость меняется в меньшую сторону, то есть положение налогоплательщика улучшается.

В любом случае, с учетом принятого решения, не исключается применение двух значений налоговой базы по земельному налогу в течение одного налогового периода.

Также в конце октября и ноябре текущего года Президиум ВАС РФ принял постановления по двум делам, суть спора по которым касалась правильности начисления амортизации налогоплательщиками, при этом в обоих случаях суд первой инстанции и Президиум ВАС встали на сторону налогоплательщиков.

30 октября 2012 года Президиум ВАС своим постановлением по делу №А27-6735/2011 разрешил датой начала амортизации по объектам недвижимости считать дату их ввода в эксплуатацию, а не даты подачи документов на государственную регистрацию.

Налогоплательщик посчитал, что включение обществом в состав расходов при исчислении налога на прибыль за 2008-2009 годы сумм начисленной амортизации по объектам основных средств, по которым отсутствует государственная регистрация прав на недвижимое имущество и не поданы документы на государственную регистрацию этих объектов, соответствует требованиям действующего законодательства о налогах и сборах, поскольку спорные объекты фактически введены обществом в эксплуатацию, а момент возникновения права на начисление амортизации не связан с подачей документов на государственную регистрацию прав на объекты и документальным подтверждением данного факта.

Налоговые органы не согласились с такой позицией налогоплательщика и приняли решение о доначислении налога на прибыль, посчитав, что до включения в состав соответствующей амортизационной группы имущество не может амортизироваться, даже если оно уже введено в эксплуатацию, соответственно, для начала начисления амортизации по основным средствам, права на которые подлежат государственной регистрации, необходимо выполнение двух условий: включение данного основного средства в амортизационную группу при наличии документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав, а также его ввод в эксплуатацию.

Суд первой и апелляционной инстанций поддержали налогоплательщика, указав, что согласно абзацу 2 пункта 2 статьи 259 НК РФ начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию и что момент возникновения права на начисление амортизации связан не с подачей документов на государственную регистрацию прав на объект и документальным подтверждением данного факта, а с моментом ввода объекта в эксплуатацию.

Кассация между тем встала на сторону налогового органа и, отменяя судебные акты первой и второй инстанций, указала, что выводы судов основаны на неверном толковании норм Налогового кодекса РФ, регулирующих данный вопрос. По мнению кассационной инстанции для начала начисления амортизации по основному средству, право собственности на которое подлежит государственной регистрации, необходимо выполнение двух условий: включение данного основного средства в амортизационную группу (наличие документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав), а также его ввод в эксплуатацию. Таким образом, по объектам недвижимости, которые не зарегистрированы, но введены в эксплуатацию, начисление амортизации следует производить с момента подачи документов на государственную регистрацию.

Однако Президиум ВАС РФ отменил постановление кассации, таким образом встав на сторону налогоплательщика и разрешил таки начислять амортизацию не с момента подачи документов на государственную регистрацию, а с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Еще одно дело было рассмотрено Президиумом ВАС РФ 20 ноября 2012 года в пользу налогоплательщика — ООО.

Общество за периоды 2007, 2008 годов применяло повышающий коэффициент 2 к основной норме амортизации (к2) на основании нормы п. 7 ст. 259 НК РФ. Основанием для применения к2 Обществом послужил повышенный режим сменности работы, а именно работа оборудования в круглосуточном режиме.

Налоговый орган не согласился с налогоплательщиком, вынес решение в соответствии с которым доначислил налог на прибыль, привлек налогоплательщика к ответственности. Решение обществом было обжаловано в арбитражный суд.

Вынося решение об удовлетворении требований налогоплательщика, суд указал, что в соответствии с пунктом 7 статьи 259 НК РФ (в редакции, действовавшей в 2007-2008 гг.) в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 2.

Поскольку Налоговый кодекс РФ не дает понятия «повышенная сменность», суд, с учетом положения пункта 1 статьи 11 НК РФ, в соответствии с которой институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ, применяет Трудовой кодекс РФ, который содержит понятие сменности.

Статья 103 Трудового кодекса РФ содержит понятие сменной работы – это работа в две, три или четыре смены — вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

При этом суд указывает, что иных определений сменности действующее законодательство не содержит и на основании этого делает вывод, что к работе в условиях повышенной сменности относится круглосуточная работа, так как круглосуточная работа выходит за рамки нормальной продолжительности ежедневной работы.

Также суд делает вывод о том, что понятие «условия повышенной сменности» используется в Налоговом кодексе РФ для целей применения специального коэффициента к норме амортизации, т.е. для исчисления и уплаты налога на прибыль, тогда как предметом регулирования трудового законодательства являются отношения между работодателем и работником, складывающиеся по поводу установления условий труда, рассмотрения трудовых споров, участия работников в управлении производством и др.

Вместе с тем, предприятие как производственная единица и имущественный комплекс не может функционировать самостоятельно, вне воли и участия людей — работников предприятия. Трудовая функция каждого работника связана с эксплуатацией того или иного оборудования, причем даже работники, непосредственно не находящиеся в производственных помещениях (руководящие, административные должности) участвуют в процессе производства — управляют, контролируют производственные мощности, поскольку оборудование (основные средства) предприятия не может работать самостоятельно, без участия и воли человека.

Кроме того, в законодательстве отсутствует понятие «смена» применительно к функционированию основных средств. Сменность работы основных средств можно определить только через сменность работы сотрудников, в ведение которых находится оборудование.

Апелляция отменила данное решение, однако кассация поддержала налогоплательщика и оставила решение первой инстанции в силе. Налоговый орган обратился в Президиум ВАС, однако и здесь был принят судебный акт в поддержку позиции налогоплательщика.

Создание сайта «Еатек» (2001–2026)